Bundesgerichtshof, Urteil vom 20.07.2011, Az. IV ZR 291/10

4. Zivilsenat | REWIS RS 2011, 4559

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Gegenstand

Haftpflichtversicherung der Notare: Aufwendungsersatzanspruch des Haftpflichtversicherers bei wissentlicher Pflichtverletzung des Notars und Übergang der Ansprüche des Geschädigten gegen die Notarkammer auf den Versicherer; Unwirksamkeit des Ausschlusses der Deckung für mittelbare Schäden in der Notar-Vertrauensschadensversicherung; verfahrensfehlerhaftes Unterbleiben der Begründung der Zurückverweisungsentscheidung des Berufungsgerichts


Tenor

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des [X.] - 4. Zivilsenat - vom 14. Juli 2010 aufgehoben.

Die Berufung der Klägerin gegen die Abweisung des [X.] durch Urteil des [X.] vom 24. November 2009 wird zurückgewiesen. Hinsichtlich des [X.] wird die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

1

Die Klägerin verlangt als ehemaliger Berufshaftpflichtversicherer des Notars Dr. S.     von der beklagten Notarkammer die Erstattung einer gemäß § 19a Abs. 2 Satz 2 [X.] erbrachten Vorleistung.

2

Auf eine Klage der Geschädigten verurteilte das [X.] den Notar mit Urteil vom 12. August 2005 zur Leistung von Schadensersatz in Höhe von 80.659,80 € nebst Zinsen, weil er seine Pflichten im Rahmen der Abwicklung eines [X.] durch die vorzeitige Auszahlung des ihm von der Geschädigten zu treuen Händen zur Verfügung gestellten Kaufpreises verletzt habe. Die Geschädigte hatte ihm zur Auflage gemacht, die Eintragung einer Finanzierungsgrundschuld an erster Rangstelle vor Auszahlung des Darlehens sicherzustellen. Hierzu war die Löschung eines vorrangigen Zwangsverwaltungsvermerks erforderlich. Dem [X.] war auch eine Wohnungseigentümergemeinschaft beigetreten. Der Notar zahlte das Darlehen vor Rücknahme des [X.] durch die Wohnungseigentümergemeinschaft aus, erreichte diese und damit die Löschung des Zwangsverwaltungsvermerks allerdings nachträglich. Die Klägerin erstattete der Geschädigten den Schadensersatzbetrag, die im Haftpflichturteil titulierten Verzugszinsen sowie die Kosten des Haftpflichtprozesses und verlangt diese Beträge nunmehr von der [X.] ersetzt. Hilfsweise macht sie einen Anspruch auf treuhänderische Einziehung und Auskehrung der an die Geschädigte gezahlten Beträge geltend.

3

Der von der [X.] abgeschlossene "Vertrauensschaden-Versicherungsvertrag" (im Folgenden: [X.]) enthält unter § 4 die folgende Regelung:

"Ausschlüsse

Eine Versicherungsleistung ist ausgeschlossen aufgrund von Schäden,

1. (…)

3. die mittelbar entstehen, wie entgangener Gewinn, Zinsverlust"

4

Die Klägerin behauptet, der Notar habe seine Treuhandpflichten vorsätzlich verletzt, und meint, die Beklagte sei nach § 19a Abs. 2 Satz 4 [X.] zur Erstattung der erbrachten Vorleistung verpflichtet.

5

Das [X.] hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass eine wissentliche Pflichtverletzung nicht erwiesen sei. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht das Urteil gemäß § 538 Abs. 2 Ziff. 1 ZPO aufgehoben und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen. Hiergegen richtet sich die Revision der [X.], die ihren Antrag auf Klageabweisung weiter verfolgt.

Entscheidungsgründe

6

Die Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur teilweisen Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

7

I. Das Berufungsgericht ist der Auffassung, das [X.] habe entscheidungserheblichen Vortrag der Klägerin zur Wissentlichkeit der Pflichtverletzung nicht berücksichtigt und damit das rechtliche Gehör der Klägerin verletzt. Eine Beweisaufnahme zu dieser Frage sei nicht entbehrlich. Die Beklagte sei zwar bei wissentlicher Pflichtverletzung als [X.] nicht nach § 19a Abs. 2 Satz 4 [X.] zum Auf[X.]dungsersatz verpflichtet, aber zur Einziehung und Auskehrung der von der Klägerin vorgeleisteten Beträge bei dem Vertrauensschadenversicherer. Die Leistungspflicht des [X.] umfasse auch die von der Klägerin geltend gemachten Zinsen und Kosten des [X.]. Der Ausschluss einer Einstandspflicht für mittelbare Schäden in § 4 Nr. 3 [X.] stehe dem nicht entgegen, da die Klausel nach § 307 BGB wegen unangemessener Benachteiligung der Geschädigten unwirksam sei.

8

II. Diese Ausführungen halten rechtlicher Nachprüfung nicht stand.

9

1. Im Hauptantrag ist die Klage abzuweisen. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Klägerin der geltend gemachte Zahlungsanspruch gegen die Beklagte nicht zusteht. Insoweit kam eine Aufhebung und Zurückverweisung an die erste Instanz nach § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO nicht in Betracht, da die Sache entscheidungsreif ist.

a) Auf den Forderungsübergang nach § 19a Abs. 2 Satz 3 [X.] lässt sich der Zahlungsanspruch nicht stützen. Zwar geht hiernach mit der Vorleistung gemäß § 19a Abs. 2 Satz 2 [X.] der Anspruch des Geschädigten gegen die [X.] auf den [X.] über. Die Geschädigte hatte aber keinen Zahlungsanspruch gegen die Beklagte, sondern lediglich einen Anspruch auf treuhänderische Einziehung der Regulierungsleistung bei dem Vertrauensschadenversicherer und Auskehrung an die Geschädigte. Bei der Vertrauensschadenversicherung handelt es sich um eine Versicherung für fremde Rechnung (Senatsurteil vom 12. Dezember 1990 - [X.], [X.], 299 unter [X.]; [X.], Beschluss vom 29. Juli 1991 - [X.] 25/90, NJW 1992, 2423 unter [X.]). Der Geschädigte kann die Rechte aus dem Versicherungsvertrag nach § 44 Abs. 2 [X.] bzw. § 75 Abs. 2 [X.] a.F. nicht unmittelbar gegenüber dem Vertrauensschadenversicherer geltend machen. Vielmehr ist die [X.] gegenüber dem Geschädigten aufgrund eines gesetzlichen Treuhandverhältnisses verpflichtet, den [X.] bei dem Vertrauensschadenversicherer einzuziehen und ihn an den Geschädigten auszukehren (Senatsurteil vom 12. Dezember 1990 aaO unter [X.]).

b) Auch ein Auf[X.]dungsersatzanspruch nach § 19a Abs. 2 Satz 4 [X.] steht der Klägerin gegen die Beklagte nicht zu.

aa) Die Frage, gegen [X.] sich der Auf[X.]dungsersatzanspruch nach § 19a Abs. 2 Satz 4 [X.] richtet, ist streitig. Nach einer Ansicht ist Anspruchsgegner nach dem Sinn der Auf[X.]dungsersatzregelung nur der Vertrauensschadenversicherer, da der [X.] nur im Verhältnis zu diesem nach § 19a Abs. 2 Satz 2 [X.] eintrittspflichtig ist ([X.] in [X.]/[X.]/[X.], [X.] 6. Aufl. § 19a Rn. 59). Nach anderer Auffassung zählt auch die [X.] zu den Auf[X.]dungsersatzpflichtigen und kann vom [X.] insbesondere auf Ausgleich erforderlicher Abwehrkosten aus dem [X.] in Anspruch genommen werden ([X.] in [X.]/[X.], [X.] [2006] [X.] Rn. 267 ff.).

bb) Eine Auslegung nach Wortlaut, Systematik und Zweck des § 19a Abs. 2 Satz 4 [X.] ergibt, dass der [X.] hieraus keinen Anspruch gegen die [X.] auf Erstattung seiner Regulierungsleistung nebst Zinsen und der Kosten aus dem [X.] herleiten kann.

Der Anspruch richtet sich gegen die "Personen, für deren Verpflichtungen" der [X.] gemäß Satz 2 einzustehen hat. Die Ver[X.]dung des Plurals ("Personen") macht zwar deutlich, dass der Gesetzgeber nicht nur an den Vertrauensschadenversicherer gedacht hat. Zu Recht weist aber das Berufungsgericht darauf hin, dass jedenfalls auch der Notar zu den Verpflichteten [X.] des § 19a Abs. 2 Satz 2 und 4 zählt, außerdem bei Amtspflichtverletzung des [X.] gesamtschuldnerisch neben diesem auch die [X.] (§ 61 Abs. 1 Satz 1 [X.]). Daher ergibt sich hieraus kein Argument für eine Auf[X.]dungsersatzpflicht der [X.] auch in anderen Fällen.

Entscheidend ist, dass § 19a Abs. 2 Satz 4 [X.] auf die Vorleistungspflicht in Satz 2 Bezug nimmt. Hieraus folgt, dass die "Personen" auf[X.]dungsersatzpflichtig sein sollen, die gegenüber dem Geschädigten schadensersatzpflichtig sind. Auch aus dem [X.], wonach der [X.] "wie ein Beauftragter Ersatz seiner Auf[X.]dungen" verlangen kann, ist zu schließen, dass er mit der Regulierungsleistung an den Geschädigten eine Verpflichtung der Anspruchsgegner des Auf[X.]dungsersatzanspruchs erfüllt haben muss. Die [X.] ist jedoch - von dem Ausnahmefall des § 61 [X.] abgesehen - gegenüber dem Geschädigten nicht zur "Leistung" von Schadensersatz [X.] des § 19a Abs. 2 Satz 2 [X.] verpflichtet, sondern lediglich zur treuhänderischen Einziehung und Auskehrung der Regulierungsleistung (vgl. Senatsurteil vom 12. Dezember 1990 aaO unter [X.]). Aus der Formulierung "wie ein Beauftragter" folgt weiter, dass es sich um einen [X.] auf § 670 BGB handelt. Es sind daher die Auf[X.]dungen zu ersetzen, die der [X.] den Umständen nach für not[X.]dig halten durfte. Auch die Erforderlichkeit von Auf[X.]dungen muss sich aber an der Vorleistung [X.] des Satzes 2, d.h. an der Schadensersatzzahlung orientieren, nicht an dem Interesse der [X.] an einer Befreiung von ihrer Einziehungspflicht.

Für einen gesetzlichen Auf[X.]dungsersatzanspruch gegen die [X.] besteht schließlich kein Bedürfnis. Dem berechtigten Interesse des [X.]s an einer Erstattung seiner aufgrund der Vorleistungspflicht erbrachten Auf[X.]dungen wird bereits durch Regressansprüche gegen die vorsätzlich handelnde Vertrauensperson und den Vertrauensschadenversicherer genügt. Außerdem geht der Anspruch des Geschädigten auf Einziehung und Auskehrung gegen die [X.] nach § 19a Abs. 2 Satz 3 [X.] auf den [X.] über (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO Rn. 261).

c) Obwohl das Berufungsgericht Zahlungsansprüche der Geschädigten zu Recht abgelehnt hat, hat es auf die Berufung der Klägerin das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und das Verfahren auch hinsichtlich des [X.] an das [X.] Frankfurt am Main mit der Begründung zurückverwiesen, dass über die Frage der Wissentlichkeit der Pflichtverletzung noch Beweis zu erheben sei. Hierfür findet sich jedoch in § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO keine Grundlage. Einer Beweisaufnahme bedarf es für die Entscheidung über den Hauptantrag nicht. Die geltend gemachten Zahlungsansprüche stehen der Klägerin aus den dargelegten Gründen unabhängig von der Frage der Verschuldensform nicht zu. Die Klage ist daher im Hauptantrag vom [X.] zu Recht abgewiesen worden.

2. Soweit die Klägerin mit dem Hilfsantrag die treuhänderische Einziehung der an die Geschädigte geleisteten Beträge beim Vertrauensschadenversicherer und ihre Auskehrung begehrt, ist die Sache zur erneuten Prüfung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

a) Die Entscheidung des Berufungsgerichts, das erstinstanzliche Urteil nach § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO wegen eines schweren Verfahrensfehlers aufzuheben und die Sache an das [X.] zurückzuverweisen, beruht auf einer mangelhaften Ermessensausübung.

aa) Grundsätzlich setzt nach § 538 Abs. 1 ZPO das Berufungsverfahren das erstinstanzliche Verfahren fort, so dass das Berufungsgericht in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht über den gesamten Streitstoff ein neues eigenes Urteil zu fällen und die hierfür erforderlichen tatsächlichen Feststellungen selbst zu treffen hat ([X.], Urteil vom 7. Juni 1993 - [X.], NJW 1993, 2318, 2319). § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO ist eine den Grundsatz der Prozessbeschleunigung durchbrechende Ausnahmeregelung ([X.], Urteil vom 16. Dezember 2004 - [X.], [X.], 645). Die Entscheidung zwischen der Zurückverweisung nach § 538 Abs. 2 ZPO und der eigenen Sachentscheidung nach § 538 Abs. 1 ZPO steht im pflichtgemäßen Ermessen des Berufungsgerichts. Diese Ermessensentscheidung ist auch im [X.] auf ihre Voraussetzungen und Grenzen zu überprüfen ([X.], Urteile vom 20. Dezember 1956 - [X.], [X.]Z 23, 36, 50 f.; vom 7. Juni 1993 aaO).

bb) Die Feststellung des Berufungsgerichts, das Urteil des [X.]s leide unter einem "wesentlichen Mangel" [X.] des § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, ist nicht zu beanstanden. Ein wesentlicher Verfahrensfehler liegt vor, [X.]n das Verfahren des ersten [X.] an einem so erheblichen Mangel leidet, dass es keine ordnungsgemäße Grundlage für eine instanzbeendende Entscheidung sein kann ([X.], Urteil vom 26. September 2002 - [X.], NJW-RR 2003, 131). Hierzu ist die mangelhafte Tatsachenfeststellung durch eine gegen § 286 ZPO verstoßende Nichtberücksichtigung von [X.] zu zählen ([X.]/[X.], ZPO 28. Aufl. § 538 Rn. 25; [X.] in [X.]/Schütze, ZPO 3. Aufl. § 538 Rn. 27). Das [X.] hat [X.] der Klägerin übergangen. Es hat ausgeführt, dass allein aus einer "Gesamtbetrachtung" der Tatsache, dass dem Notar Dr. S.    bereits mehrere wissentliche Pflichtverletzungen nachgewiesen worden seien, nicht auf ein vorsätzliches Handeln im vorliegenden Fall geschlossen werden könne. Hierzu sei ein konkreter Nachweis erforderlich, für den die Klägerin jedoch keine tatsächlichen Beweismittel angeboten habe. Auf die [X.] der Klägerin zu der Behauptung, der Notar habe noch vor Auszahlung des Darlehens erfahren, dass es bei dem Zwangsverwaltungsverfahren auch um Ansprüche der Wohnungseigentümergemeinschaft gehe, ist das [X.] nicht eingegangen, obwohl diese Beweisfrage auch auf Grundlage seiner rechtlichen Beurteilung erheblich war.

cc) Es fehlt jedoch an einer hinreichenden Begründung im Berufungsurteil, weshalb das Berufungsgericht die erforderliche Beweisaufnahme nicht selbst durchgeführt, sondern die Sache an das [X.] zurückverwiesen hat.

Das Berufungsgericht ist gehalten, nachprüfbar darzulegen, inwieweit eine noch ausstehende Beweisaufnahme so aufwändig oder umfangreich ist, dass sie eine Zurückverweisung rechtfertigt. Dabei hat es eine Abwägung zwischen der mit einer Zurückverweisung verbundenen Verzögerung und Verteuerung des Verfahrens auf der einen und dem Interesse an der Wahrung des vollen Instanzenzuges auf der anderen Seite vorzunehmen ([X.], Urteile vom 7. Juni 1993 aaO; vom 16. Dezember 2004 aaO; vom 22. September 2006 - [X.], [X.], 289). Die Aufhebung und Zurückverweisung wegen einer noch durchzuführenden Beweisaufnahme ist auf Ausnahmefälle zu beschränken, in denen die Durchführung des Verfahrens in der Berufungsinstanz voraussichtlich zu größeren Nachteilen führt als die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz ([X.], Urteile vom 16. Dezember 2004 aaO; vom 22. September 2006 aaO). Das Fehlen einer Begründung stellt einen mit der Revision angreifbaren [X.] dar ([X.], Urteile vom 20. Dezember 1956 aaO; vom 4. Juli 1969 - [X.], NJW 1969, 1669 unter [X.]). An diese Begründung sind allerdings keine hohen Anforderungen zu stellen; es reicht regelmäßig aus, [X.]n sie erkennen lässt, dass das Berufungsgericht die Alternative zwischen § 538 Abs. 1 und 2 ZPO gesehen und erwogen hat ([X.], Urteile vom 15. März 2000 - [X.], [X.], 716, 717; vom 4. Juli 1969 aaO).

Diesen Anforderungen wird das Berufungsurteil nicht gerecht. Die Begründung der Zurückverweisung beschränkt sich auf den Hinweis, es werde "eine umfangreiche Beweisaufnahme not[X.]dig". Zwar wird zuvor erläutert, dass die Klägerin vier Zeugen zu der Frage benannt habe, ob dem Notar der Beitritt der Wohnungseigentümergemeinschaft zum Zwangsverwaltungsverfahren bekannt gewesen sei. Das Urteil lässt aber nicht erkennen, ob das Berufungsgericht die Folgen einer Zurückverweisung, insbesondere die damit verbundene Verfahrensverzögerung, gegen die Nachteile einer Beweisaufnahme in zweiter Instanz abgewogen hat. Es ist bereits nicht ersichtlich, dass sich das Berufungsgericht des Ausnahmecharakters der Zurückverweisung und der Not[X.]digkeit einer solchen Abwägung bewusst war. Dass die Zurückverweisung allein mit dem Hinweis auf die Not[X.]digkeit einer umfangreichen Beweisaufnahme begründet wird, legt nahe, dass das Berufungsgericht die Zurückverweisung allein aus diesem Grund als zwingend angesehen und das ihm eingeräumte Ermessen, entweder eine eigene Sachentscheidung zu treffen oder ausnahmsweise den Rechtsstreit an das Erstgericht zurückzuverweisen, nicht erkannt hat.

b) Die Klage ist im Hilfsantrag nicht entscheidungsreif. Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Klägerin die Beklagte im Falle einer wissentlichen Pflichtverletzung des Notars aufgrund der Legalzession des § 19a Abs. 2 Satz 3 [X.] nach erbrachter Vorleistung auf treuhänderische Einziehung und Auskehrung der an die Geschädigte geleisteten Zahlungen in Anspruch nehmen kann.

Entgegen der Auffassung der Revisionsbegründung bestehen gegen einen Übergang des Anspruchs des Geschädigten auf treuhänderische Einziehung und Auskehrung auf den Haftpflichtversicherer keine Bedenken. Die Ansprüche gegen die [X.] sind in § 19a Abs. 2 Satz 3 [X.] ausdrücklich erwähnt. Für eine einschränkende Auslegung besteht auch angesichts des Zwecks der Regelung in § 19a Abs. 2 Satz 3 und 4 [X.], den vorleistenden Haftpflichtversicherer von den mit der Vorleistung verbundenen Nachteilen freizustellen, kein Anlass.

Die Beklagte ist nur unter der Voraussetzung einer Einstandspflicht des [X.] zur Einziehung und Auskehrung der Entschädigung verpflichtet. Die Einstandspflicht des [X.] setzt wiederum die Wissentlichkeit der Pflichtverletzung des Notars voraus, so dass die Verschuldensform durch Beweisaufnahme zu klären ist.

3. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Verpflichtung der Beklagten die Einziehung von Zinsen und Kosten als mittelbare Schäden umfasst, weil der Ausschluss mittelbarer Schäden in § 4 Nr. 3 [X.] unwirksam ist. Allerdings ist auf den [X.] in der letzten, ab dem 1. April 1998 geltenden Fassung nicht § 307 BGB, sondern § 9 [X.] anzu[X.]den (Art. 229 § 5 Satz 1 EGBGB).

a) Eine Auslegung der Ausschlussklausel ergibt, dass die mit dem Hilfsantrag geltend gemachten Kosten jedenfalls teilweise als mittelbare Schäden [X.] des § 4 Nr. 3 [X.] anzusehen sind.

aa) Eine gesetzliche, von der Rechtsprechung entwickelte oder in der Literatur anerkannte Definition des Begriffs "mittelbarer Schaden" gibt es nicht, so dass dessen Inhalt im Wege der Auslegung aus dem jeweiligen Vertrag, insbesondere der [X.] selbst zu ermitteln ist ([X.], Urteil vom 8. Juni 1994 - [X.], NJW 1994, 2228 unter I[X.] b).

Allgemeine Versicherungsbedingungen sind so auszulegen, wie ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer sie bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusammenhangs verstehen muss (Senatsurteil vom 23. Juni 1993 - [X.], [X.]Z 123, 83, 85). Dabei kommt es auf die [X.] eines Versicherungsnehmers ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse und damit - auch - auf seine Interessen an. Bei [X.] geht das Interesse des Versicherungsnehmers in der Regel dahin, dass der Versicherungsschutz nicht weiter verkürzt wird, als der erkennbare Zweck der Klausel es erfordert. Daher sind [X.] nach ständiger Rechtsprechung des [X.] eng auszulegen und nicht weiter, als es ihr Sinn unter Beachtung ihres wirtschaftlichen Zwecks und der gewählten Ausdrucksweise gebietet. Der durchschnittliche Versicherungsnehmer braucht nicht damit zu rechnen, dass er Lücken im Versicherungsschutz hat, ohne dass die Klausel ihm dies hinreichend verdeutlicht (Senatsurteile vom 11. Dezember 2002 - [X.], [X.], 236 unter [X.]; vom 17. März 1999 - [X.], [X.], 748 unter 2 a).

bb) Nicht unter den Begriff des "[X.]" und des "mittelbaren" Schadens im Sinne dieser Klausel fallen nach diesen Grundsätzen die von der Klägerin geltend gemachten gesetzlichen Verzugszinsen gemäß § 288 Abs. 1 BGB.

Ausgehend von dem Wortlaut der Ausschlussklausel wird der verständige Versicherungsnehmer unter den Begriff "[X.]" in erster Linie den Vermögensnachteil fassen, der als Folge des durch das pflichtwidrige Verhalten eintretenden primären Vermögensnachteils in Form eines Verlustes von Zinsen entsteht, d.h. den entgangenen und damit "verlorenen" [X.]. Dagegen ist der Anspruch auf Verzugszinsen nach § 288 Abs. 1 und 2 BGB unabhängig von dem Nachweis eines tatsächlichen Verlustes. Der Verzugszins ist dem Grunde und der Höhe nach als objektiver Mindestschaden gesetzlich festgelegt, so dass dem Schuldner der Beweis, dass tatsächlich kein Schaden entstanden ist, bzw. der Nachweis eines geringeren Schadens abgeschnitten wird ([X.]/[X.], [X.]. § 288 Rn. 4). Die [X.] ist allein an das Vorliegen der Verzugsvoraussetzungen gekoppelt, so dass die [X.] nahe liegender ist als die eines Anspruchs auf Ersatz weitergehenden Zinsschadens oder entgangenen Gewinns. Da mit einer vorsätzlichen Pflichtverletzung oftmals die Zahlungsunfähigkeit des Notars verbunden ist, kann der Vertrauensschadenversicherer regelmäßig von einer Verpflichtung des Notars zur Zahlung von Verzugszinsen nach § 288 Abs. 1 BGB ausgehen.

Auch der erkennbare Zweck des [X.]es und des [X.] spricht für eine enge Auslegung des Begriffs "[X.]". Die Vertrauensschadensversicherung dient in erster Linie dem Schutz der Geschädigten, außerdem der Wahrung des Ansehens des Notarstandes (Senatsurteile vom 12. Dezember 1990 aaO unter [X.] a; vom 27. Mai 1998 - [X.], [X.], 1016 unter 1; vom 30. September 1998 - [X.], [X.], 1504 unter I[X.]; [X.], Urteil vom 29. Juli 1991 - [X.] 25/90, NJW 1992, 2423 unter [X.]; ebenso: [X.], [X.], 272, 273; MünchKomm-[X.]/Dageförde, § 43 Rn. 21). Beide Zwecke sprechen dafür, dass der Geschädigte zumindest den mit dem primären Vermögensschaden nahezu zwangsläufig verbundenen gesetzlichen Verzugsschaden geltend machen kann. Soweit man den Grund für den Ausschluss mittelbarer Schäden in der Begrenzung und Kalkulierbarkeit des [X.] sieht, wird dieses Ziel bereits durch die in § 3 I Abs. 1 [X.] festgelegte Mindestversicherungssumme pro Versicherungsfall erreicht, was der durchschnittliche Versicherungsnehmer den [X.] ohne weiteres entnehmen kann. Eine weite Auslegung des Begriffs "mittelbarer Schaden" ist also auch nicht aufgrund berechtigter Interessen der Vertrauensschadenversicherer oder der Prämien zahlenden [X.]n und ihrer Mitglieder geboten.

Gesetzliche Verzugszinsen nach § 288 Abs. 1 BGB sind daher nicht von der Ausschlussklausel des § 4 Nr. 3 [X.] erfasst.

cc) Als mittelbarer Schaden sind hingegen die Kosten des [X.] anzusehen. Zwar werden Rechtsverfolgungskosten in der Klausel nicht ausdrücklich erwähnt. Ihre Entstehung ist aber von einer Entscheidung des Geschädigten abhängig, den Notar gerichtlich in Anspruch zu nehmen. Der durchschnittliche Versicherungsnehmer wird diese Kosten daher nicht als mit dem primären Vermögensschaden not[X.]dig verbundene Folgekosten ansehen, sondern als von weiteren Umständen abhängige und damit dem entgangenen Gewinn vergleichbare Schäden.

b) Der so auszulegende Ausschluss einer Einstandspflicht für mittelbare Schäden benachteiligt die Beklagte als [X.] und Versicherungsnehmerin entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen und ist daher nach § 9 [X.] unwirksam.

aa) Die Klausel ist grundsätzlich kontrollfähig.

(1) Nach § 24 [X.] ist eine Inhaltskontrolle jedenfalls am Maßstab des § 9 [X.] vorzunehmen, so dass die Frage, ob die [X.] ausschließlich gegenüber der [X.] als Körperschaft des öffentlichen Rechts "ver[X.]det" wurden, keiner Entscheidung bedarf.

(2) Einer Inhaltskontrolle der Deckungsbeschränkung am Maßstab des § 9 [X.] steht auch § 8 [X.] nicht entgegen. Hiernach ist lediglich die Leistungsbeschreibung, die den unmittelbaren Gegenstand der geschuldeten Hauptleistung festlegt und ohne deren Vorliegen mangels Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit des wesentlichen [X.] ein wirksamer Vertrag nicht mehr angenommen werden kann, einer Überprüfung entzogen. Die Vorschrift hindert eine richterliche Inhaltskontrolle hingegen nicht, [X.]n die betreffende Klausel nach ihrem Wortlaut und erkennbaren Zweck das vom Versicherer gegebene [X.] lediglich einschränkt, verändert, ausgestaltet oder sonst modifiziert (Senatsurteil vom 26. September 2007 - [X.], [X.], 1690 unter Rn. 13). Das [X.] wird in §§ 1 und 2 [X.] derart umschrieben, dass der wesentliche Vertragsinhalt bestimmt werden kann. Nach § 1 Abs. 1 [X.] übernimmt der Versicherer Deckungsschutz für Vermögensschäden, die [X.] durch vorsätzliche Handlungen von Vertrauenspersonen [X.] von § 2 Abs. 1 [X.] in Ausübung ihrer Berufstätigkeit zugefügt werden. Bereits durch die Formulierung "Vermögensschaden" sind grundsätzlich alle Schadensarten von dieser primären Risikobeschreibung umfasst. Nach § 1 Abs. 2 [X.] wird die Höhe der Versicherungsleistung durch den "Umfang der Schadensersatzpflicht der Vertrauensperson" bestimmt, richtet sich also nach den allgemeinen Grundsätzen der [X.]. Dieses Versprechen wird durch § 4 Nr. 3 [X.] unter der Überschrift "Ausschluss" für den Bereich der mittelbaren Schäden wieder eingeschränkt.

(3) Die Frage der Wirksamkeit des Ausschlusses einer Einstandspflicht für mittelbare Schäden in den Vertrauensschadenversicherungen der [X.]n ist in der Literatur umstritten.

Teilweise wird die Ausschlussklausel für unwirksam gehalten, da die Funktion der Vertrauensschadenversicherung, eine vollständige Schadloshaltung des Geschädigten auch im [X.] bis zur Höhe der gesetzlichen Mindestversicherungssumme ([X.] in [X.]/[X.] aaO Rn. 225) und einen der Staatshaftung vergleichbaren Schutz zu gewährleisten ([X.], [X.]. Rn. 319), verfehlt werde.

Als Argument für die Wirksamkeit des Ausschlusses mittelbarer Schäden wird hingegen angeführt, dass § 67 Abs. 3 Nr. 3 [X.] lediglich bestimmte Mindestversicherungssummen vorschreibe, vertragliche Leistungsausschlüsse aber nicht generell verbiete ([X.] in [X.]/[X.]/[X.] aaO Rn. 15; [X.] in [X.]/[X.], [X.]. Rn. 869). Der Gesetzgeber habe keinen [X.] gesehen, obwohl bei Einführung der [X.] die von den Notaren zuvor auf freiwilliger Basis abgeschlossenen Versicherungsverträge die Einschränkungen bereits enthalten hätten. Auch bei der Novelle der [X.] habe der Gesetzgeber das Versicherungskonzept nicht verändert, weil sich das bisherige System der [X.] bewährt habe (Barchewitz, [X.], 1258, 1261; [X.] aaO Rn. 871). Hingewiesen wird weiter auf die Marktüblichkeit der Ausschlusstatbestände ([X.] aaO Rn. 869) und die geringe wirtschaftliche Bedeutung mittelbarer Schäden ([X.] aaO Rn. 866).

bb) Einer Inhaltskontrolle stehen weder der Wortlaut des § 67 Abs. 3 [X.] noch das Verhalten des Gesetzgebers entgegen. Dass § 67 Abs. 3 Nr. 3 Satz 1 und 2 [X.] vertragliche Leistungsausschlüsse nicht ausdrücklich verbietet, lässt nicht auf eine Entscheidung des Gesetzgebers für die Zulässigkeit eines Deckungsausschlusses für bestimmte Schadensarten schließen. Auch aus den Gesetzesmaterialien zur 1. Änderung der [X.] ergeben sich keine Hinweise darauf, dass dem Gesetzgeber die damals bereits existierenden (vgl. [X.], D[X.] 1982, 90, 93) Deckungsbeschränkungen in den Vertrauensschadenversicherungen bekannt waren. Entsprechendes gilt für die Materialien zur 3. Änderung der [X.]. Die Diskussion in der juristischen Fachliteratur über die Wirksamkeit der Deckungsbeschränkungen entwickelte sich erst nach den Gesetzesänderungen. Mangels einer Erwähnung in der Gesetzesbegründung kann daher nicht angenommen werden, dass dem Gesetzgeber dieses Problem bewusst war.

cc) Nach § 9 Abs. 1 [X.] sind Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, [X.]n sie den Vertragspartner des Ver[X.]ders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Das ist im Zweifel anzunehmen, [X.]n diese Bestimmung wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 [X.]).

(1) Die Prüfung einer unangemessenen Benachteiligung ist hiernach zwar in erster Linie an den Interessen des Vertragsgegners des Ver[X.]ders, hier also an denen der [X.], zu orientieren, während [X.] bei der Angemessenheitskontrolle grundsätzlich nicht zu berücksichtigen sind ([X.], Urteil vom 7. Oktober 1981 - [X.], NJW 1982, 178 unter I[X.] a bb; [X.]/Coester, BGB [2006] § 307 Rn. 145; [X.]/[X.], 5. Aufl. § 307 Rn. 48; [X.]/[X.], [X.]. § 307 Rn. 10). Bei der Prüfung einer unangemessenen Benachteiligung der [X.] ist jedoch auf die Interessen der Geschädigten abzustellen, weil die [X.] zum Abschluss der Vertrauensschadenversicherung nach § 67 Abs. 3 Nr. 3 [X.] verpflichtet ist. Wird der mit einer Pflichtversicherung bezweckte Schutz des [X.] wegen der Ausgestaltung der Versicherungsbedingungen nicht erreicht, ist die Versicherung zur Erfüllung der gesetzlichen Versicherungspflicht untauglich. Eine Beschränkung des Deckungsumfangs, die von den gesetzlichen Vorgaben abweicht, ist daher wesentlich und gefährdet den Vertragszweck (Armbrüster/Dallwig, [X.], 150, 151 f.).

(2) Die Beschränkung der Einstandspflicht des [X.] in § 4 Nr. 3 [X.] gefährdet die Erreichung des Zwecks der Pflichtversicherung (§ 9 Abs. 2 Ziff. 2 [X.]).

Die Ausgestaltung als Pflichtversicherung dient in erster Linie der Schadloshaltung des Geschädigten (s.o. a) bb)). Die Einführung der Versicherungspflicht beruhte auf der Überlegung, dass der Notar als Träger eines öffentlichen Amtes Funktionen ausübt, die aus dem Aufgabenbereich des Staates abgeleitet sind, während andererseits seine Zahlungsfähigkeit von seinen Vermögensverhältnissen abhängt, was für den Geschädigten schwer erträglich ist und eine Erweiterung der Versicherungspflicht in Ergänzung des neuen Staatshaftungsrechts erforderte (BT-Drucks. 8/2782, [X.]; Bericht der Abgeordneten [X.] und [X.], BT-Drucks. 9/597, [X.]). Durch die [X.] wollte der Gesetzgeber den Vermögensschutz sicherstellen, den die Staatshaftung bei Amtspflichtverletzungen anderer Amtsträger schafft (Senatsurteil vom 30. September 1998 aaO).

Diese Funktion eines der Staatshaftung vergleichbaren Schutzes der Geschädigten wird durch den generellen Ausschluss einer Deckung mittelbarer Schäden gefährdet. Aus der gesetzlichen Festlegung der Mindestversicherungssumme auf 250.000 € je Schadenfall folgt, dass eine Schadloshaltung des Geschädigten unterhalb dieser Grenze als unzureichend anzusehen ist. Dass sich diese Untergrenze nur auf den unmittelbar durch das pflichtwidrige Verhalten ausgelösten Vermögensschaden beziehen soll, kann unter Berücksichtigung der Funktion, einen der Staatshaftung vergleichbaren Vermögensschutz zu gewährleisten, nicht angenommen werden. Nach den allgemeinen Grundsätzen der Amtshaftung wird nicht zwischen mittelbaren und unmittelbaren Schäden differenziert. Zu ersetzen ist das negative Interesse; der Geschädigte ist also so zu stellen, wie er bei pflichtgemäßem Handeln des Amtsträgers stünde ([X.], Urteil vom 11. Juli 1996 - [X.], NJW 1996, 3343 unter [X.]). Mittelbare Schäden sind im Verhältnis zum primären Vermögensschaden auch nicht wirtschaftlich unbedeutend, sondern können bei längerem Zeitablauf während des außergerichtlichen Regulierungsverfahrens und des [X.] einen erheblichen Teil des Gesamtschadens ausmachen. Insbesondere durch den Ausschluss des beispielhaft aufgeführten entgangenen Gewinns sind potentiell große Schadenbeträge durch die Vertrauensschadenversicherung nicht gedeckt (von [X.] in Handbuch Versicherungsrecht 4. Aufl. § 20 Rn. 103). Der nach §§ 249 Satz 1, 252 Satz 1 BGB zu ersetzende entgangene Gewinn umfasst alle Vermögensvorteile, die zum Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses zwar noch nicht zum Vermögen des Geschädigten gehörten, ohne dieses Ereignis aber angefallen wären ([X.], Urteil vom 11. Mai 1989 - [X.], NJW-RR 1989, 980 unter 2 a). Auch Rechtsverfolgungskosten und der Verlust von [X.]en können bis zum Abschluss des [X.] zu einer erheblichen Vergrößerung des Schadens führen, die vom Geschädigten kaum beeinflussbar, für ihn aber ebenso nachteilig ist wie der primäre Vermögensschaden. Die Klausel des § 4 Nr. 3 [X.] benachteiligt daher den Geschädigten und damit auch die [X.] unangemessen und ist nach § 9 Abs. 1, § 2 Abs. 2 Nr. 2 [X.] unwirksam.

Dr. [X.]                                                    Dr. Karczewski

                                      [X.] Brockmöller

Meta

IV ZR 291/10

20.07.2011

Bundesgerichtshof 4. Zivilsenat

Urteil

Sachgebiet: ZR

vorgehend OLG Frankfurt, 14. Juli 2010, Az: 4 U 41/10, Urteil

§ 19a Abs 2 S 2 BNotO, § 19a Abs 2 S 3 BNotO, § 19a Abs 2 S 4 BNotO, § 67 Abs 3 Nr 3 BNotO, § 9 AGBG, § 307 BGB, § 538 Abs 1 ZPO, § 538 Abs 2 ZPO, § 4 Nr 3 ABV

Zitier­vorschlag: Bundesgerichtshof, Urteil vom 20.07.2011, Az. IV ZR 291/10 (REWIS RS 2011, 4559)

Papier­fundstellen: REWIS RS 2011, 4559

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Referenzen
Wird zitiert von

VI ZR 393/18

VIII ZR 284/15

VIII ZR 284/15

II ZR 229/11

II ZR 229/11

IV ZR 291/10

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