Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.02.2017, Az. 25 W (pat) 92/14

25. Senat | REWIS RS 2017, 15036

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Gegenstand

Markenbeschwerdeverfahren – Löschungsverfahren - "Toxic twins (Wort-Bild-Marke)" – keine bösgläubige Markenanmeldung


Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2012 054 048

(hier: Löschungsverfahren [X.]/13)

hat der 25. Senat ([X.]) des [X.] auf die mündliche Verhandlung vom 23. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters [X.] sowie der Richterin [X.] und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Löschungsantragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

1

[X.]ie am 18. Oktober 2012 angemeldete Wort-Bildgestaltung

Abbildung

2

ist am 18. [X.]ezember 2012 für die Waren

3

Klasse 3:

4

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

5

Klasse 5:

6

Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial

7

unter der Nummer 30 2012 054 048 als Marke in das beim [X.] geführte Markenregister eingetragen worden.

8

Am 10. Juli 2013 hat die Antragstellerin die Löschung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] mit der Begründung der Bösgläubigkeit der Anmelderin bei der Anmeldung beantragt. Zur Begründung der Bösgläubigkeit hat die Antragstellerin ausgeführt, die Markeninhaberin habe die zu der für die Antragstellerin in [X.] eingetragenen identische angegriffene Marke mit dem Ziel angemeldet, den schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin zu stören und deren gewerbliche Tätigkeit in der [X.] zu behindern.

9

[X.]ie Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Löschungsantrag, der ihr am 26. September 2013 zugestellt worden ist, mit Schriftsatz vom 7. November 2013, eingegangen am selben Tag beim [X.], widersprochen.

Mit Beschluss vom 4. April 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des [X.]s den Löschungsantrag ohne Kosten aufzuerlegen zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, eine [X.]e Anmeldung habe nicht vorgelegen, denn nach dem derzeitigen Vortrag der Antragstellerin seien besondere Umstände, die das Verhalten der Markeninhaberin als [X.] erscheinen lassen, nicht gegeben. Zwar bestehe zwischen den Beteiligten [X.]inigkeit darüber, dass die Markeninhaberin die identische [X.] Markeneintragung der Antragstellerin für ähnliche und identische Waren zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung gekannt habe und dass letztere nicht über einen formalen Kennzeichenschutz in [X.] verfüge. Streitig sei, ob die Antragstellerin im Anmeldezeitpunkt einen schutzwürdigen Besitzstand an dem Zeichen innegehabt habe. Nach dem bisherigen Vortrag der insoweit mitwirkungs- und darlegungspflichtigen Antragstellerin zu der Vorbenutzung des Zeichens könne ein schutzwürdiger Besitzstand nicht festgestellt werden, insbesondere fehlten Angaben zum Umfang und der [X.]auer des Vertriebs von mit der Marke gekennzeichneten Waren in [X.]. Auch fehle es an ausreichendem Vortrag zum Umfang der Zeichennutzung in [X.], so dass auch nicht von einem Besitzstand aufgrund einer ausländischen Vorbenutzung ausgegangen werden könne. Weitere Anhaltspunkte, die erkennen ließen, dass das Verhalten der Markeninhaberin in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen [X.]ntfaltung der Antragstellerin gerichtet und nicht auf die Förderung des eigenen [X.] bezogen war und dieses insoweit [X.] erscheinen lassen, fehlten ebenso wie Anhaltspunkte dafür, dass die Markeninhaberin die eingetragene Marke bereits gegen die Antragstellerin eingesetzt habe.

Gegen den ihr am 29. April 2014 zugestellten Beschluss der Markenabteilung hat die Löschungsantragstellerin am 29. Mai 2014 unter gleichzeitiger [X.]rteilung eines [X.] Beschwerde eingelegt.

er dieses seit Mai 2012 insolventen und mittlerweile aufgelösten Unternehmens sei Herr [X.]… gewesen. Mitarbeiterin dieser Firma sei die nun für die Markeninhaberin gegenüber der Antragstellerin agierende [X.]hefrau des früheren Geschäftsführers, Frau [X.]…, gewesen. [X.]iese habe der Antragstellerin am 3. Mai 2012 mitgeteilt, dass die Firma F… nicht mehr bestehe, sich für die Antragstellerin aber nichts ändere, da sie und ihr Vater, Herr W…, eine neue Firma gründen würden. Am 14. Mai 2012 habe Frau [X.]… die Antragstellerin darüber informiert, dass die neu gegründete Firma M… GmbH heiße und sie unter der [X.]omain „thetoxictwins.de“ tätig werde, sie habe auf die Notwendigkeit eines neuen Vertrags zwischen den Parteien hingewiesen und um Mitteilung des Preises für den Bezug der Produkte der Antragstellerin gebeten. Mit einer [X.]mail vom 4. Januar 2013 habe Frau [X.]… der Antragstellerin dann als Antwort auf Neujahrswünsche der Antragstellerin mitgeteilt, dass sie zukünftig die Waren direkt in [X.] beziehen werde. [X.]ie Antragstellerin habe durch den Vertrieb von mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Produkten einen schutzwürdigen Besitzstand in [X.] geschaffen, den die Markeninhaberin kannte, da ihre Rechtsvorgängerin von der Löschungsantragstellerin beliefert worden sei. [X.]ie Beteiligten hätten einen neuen [X.] abschließen wollen. Seitdem für die Markeninhaberin die angegriffene Marke eingetragen sei, sei eine Bestellung der Markeninhaberin bei der Antragstellerin nicht mehr erfolgt. [X.]er Besitzstand der Antragstellerin werde gestört, weil sie ihre Produkte in [X.] nicht weiter vertreiben könne. [X.]in berechtigtes Interesse der Markeninhaberin an der Anmeldung fehle, so dass eine Bösgläubigkeit zu bejahen sei. [X.]iesen Vortrag ergänzt die Beschwerdeführerin und Löschungsantragstellerin im Beschwerdeverfahren durch Vorlage von Rechnungen und Lieferscheinen, die zeigten, dass sie seit Oktober 2010 über eine inländische Firma ([X.]…- … GmbH) ein zur angegriffenen Marke identisches Kennzeichen [X.] für Produkte zur Körper- und Schönheitspflege und Hygienepräparate in [X.] verwendet und mit den so gekennzeichneten Waren im Zeitraum vom 12. Oktober 2010 bis zum 22. November 2011 einen Großhandelsumsatz von etwa … [X.]uro erzielt habe. An die Firma F… GmbH sei nur eine Lieferung erfolgt, an deren Nachfolgerin und gleichzeitige Rechtsvorgängerin der Markeninhaberin, die M…, zwei Lieferungen mit entsprechenden Rechnungen vom März und Mai 2012. [X.]in Lizenzangebot sei der Markeninhaberin mit einem Vertragsentwurf vom 14. Juni 2012 gemacht worden.

[X.]ie Markeninhaberin habe die angegriffene Marke am 21. [X.]ezember 2012 auch in [X.] angemeldet, die auf die Anmeldung erfolgte [X.]intragung sei mit einer [X.]ntscheidung des [X.] vom 8. Oktober 2014 für ungültig erklärt worden, da die Benutzung der Marke gegen das Urheberrecht verstoße, das der [X.] und damit der hiesigen Antragstellerin zustehe.

[X.]ie Beschwerdeführerin und Löschungsantragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.]s vom 4. April 2014 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2012 054 048 anzuordnen.

[X.]ie Beschwerdegegnerin und Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Löschungsantragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

[X.]ie Markeninhaberin bestreitet sowohl, dass die Antragstellerin im genannten Zeitraum Produkte nach [X.] geliefert hat, als auch dass diese mit der streitgegenständlichen Bezeichnung versehen und in [X.] in den Verkehr gebracht worden seien. [X.]in substantiierter Vortrag hierzu fehle, allein die Vorlage von Lieferscheinen gebe über die weitere Vermarktung und den Weitervertrieb der Produkte keinerlei Aufschluss. Auch sei der mit den Waren erzielte pauschal und unsubstantiiert behauptete [X.] von über … [X.]uro nicht nach- gewiesen. Für einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin fehle bereits eine hinreichende Bekanntheit der Marke. [X.]er Markeninhaberin sei nicht bekannt gewesen, dass die Antragstellerin nach dem [X.]nde der geschäftlichen Beziehungen die Marke in [X.] habe verwenden wollen, sie habe auch niemals versucht, die Antragstellerin vom [X.] Markt auszusperren. [X.]ie Marke sei angemeldet worden, um den eigenen Umsatz zu fördern und zur Absicherung der zuvor erfolgten Benutzungshandlungen.

Wegen der weiteren [X.]inzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

[X.]ie nach § 66 Abs. 1 Satz 1 [X.] statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Löschungsantragstellerin hat in der Sache keinen [X.]rfolg. Auch aus den im Beschwerdeverfahren zusätzlich vorgelegten Unterlagen sind die Voraussetzungen für den Löschungsgrund der [X.]en Markenanmeldung i. S. d. § 50 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] nicht hinreichend dargetan und auch ansonsten nicht ersichtlich oder feststellbar. Insoweit teilt der Senat die Auffassung der Markenabteilung.

1. Zunächst ist festzustellen, dass die Voraussetzung für die [X.]urchführung des Löschungsverfahrens mit inhaltlicher Prüfung nach § 54 Abs. 2 Satz 3 [X.] erfüllt ist, nachdem die Markeninhaberin dem ihr am 26. September 2013 zugestellten Löschungsantrag mit am 7. November 2013 beim [X.]PMA eingegangenem Schriftsatz fristgerecht innerhalb der zweimonatigen Frist des § 54 Abs. 2 Satz 3 [X.] widersprochen hat.

2. [X.]ine Markeneintragung ist zu löschen, wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke [X.] war. Von einer [X.]en Markenanmeldung ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig und damit unlauter erfolgte. Hierbei ist allein auf den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke abzustellen ([X.]uGH [X.], 763, [X.]. 35, 53 – [X.]/[X.]; [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 50, Rdn. 14), also vorliegend auf den 18. Oktober 2012. Allerdings handelt ein [X.] nicht bereits dann unlauter, wenn er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichnungsschutz erworben zu haben; vielmehr müssen auf Seiten des [X.]s besondere Umstände hinzutreten, die die Zeicheneintragung als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen. Solche Umstände können darin begründet sein, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen [X.] eines Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel oder der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen eintragen lässt oder der [X.] die mit der [X.]intragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel das [X.]kampfes einsetzt (st. Rspr., vgl. [X.] 2016, 378 – [X.]; GRUR 2012, 429 Rn. 10 – [X.]; [X.], 510 - [X.]; [X.], 414 - Russisches Schaumgebäck; [X.], 581 - The Colour of [X.]legance; [X.], 780 Rn. 11 - Ivadal).

[X.]ine Bösgläubigkeit der Markenanmeldung kann sich - unabhängig von dem Bestehen eines vorherigen Besitzstandes eines [X.]ritten - auch daraus ergeben, dass der Anmelder ein Zeichen ohne eigene Benutzungsabsicht als Marke hat eintragen lassen, um den Marktzutritt eines [X.]ritten zu verhindern (vgl. [X.]uGH, [X.], 763 Rn. 43 - [X.]/[X.]). [X.]avon kann auch bei einer Markenanmeldung zu Spekulationszwecken auszugehen sein (vgl. [X.] 2001, 242, 244 - Classe [X.]; [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 8 Rn. 38).

[X.]ie Feststellungslast für das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses zum [X.]intragungszeitpunkt nach § 50 Abs. 1 [X.] trifft den Antragsteller des Löschungsverfahrens (vgl. [X.] 2010, 138, Rn. 48 - Rocher-Kugel; GRUR 2009, 669, [X.]. 31 - [X.]; vgl. dazu auch [X.], 796, 803 unter Gliederungspunkt II. 2. e) bb) (3) - Farbmarke Rot - [X.] 13 [Sparkassen-Rot II]).

a. Bei Anwendung dieser Grundsätze kann die Markenanmeldung nicht als [X.] angesehen werden. Zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke am 18. Oktober 2012 bestand kein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin an der angegriffenen Marke in [X.]. [X.]ie Annahme eines schutzwürdigen [X.] setzt eine durch hinreichende Marktpräsenz folgende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland voraus (vgl. [X.] 2014, 780 – [X.]; [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 8 Rn. 877; [X.]/[X.], [X.], 3. Auflage, § 8 Rn. 308). [X.]as erfordert, dass der Vorbenutzer das betreffende Zeichen tatsächlich für seine geschäftliche Betätigung im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren und [X.]ienstleistungen, also als Marke benutzt und das Zeichen dadurch eine hinreichende Bekanntheit im Verkehr erlangt hat.

[X.]ine Geschäftstätigkeit der Antragstellerin und Vorbenutzung der Marke in [X.] durch sie selbst ist unstreitig nicht erfolgt. Ausreichende Hinweise dafür, dass ein Besitzstand eines [X.]ritten, beispielsweise der [X.]… GmbH oder der [X.] GmbH, als Vertriebspartner [X.] entstanden ist, der der Antragstellerin zu [X.] kommt, fehlen aber ebenso. Zwar hat die Antragstellerin 6 Rechnungen über die Lieferung von laut der Rechnung „[X.] 5 night program“, “[X.]sleep on it detox 5 night“ [X.]etox-Pads an eine Firma [X.]… GmbH datierend von November 2010 bis November 2011 sowie 3 Rechnungen für den Zeitraum von [X.]ezember 2011 bis Mai 2012 über Lieferungen an die [X.] GmbH bzw. die [X.] der Markeninhaberin, die [X.], und damit für den Zeitraum vor der Markenanmeldung der Markeninhaberin vorgelegt. [X.]araus geht aber bereits nicht ausreichend hervor, ob und mit welcher Kennzeichnung die Waren vertrieben worden sind und soweit eine Kennzeichnung auf dem als Anlage zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 14. November 2014 beigefügten Beutel, der mit der Marke versehen ist, unterstellt wird, von wem, wie viele und wo die so gekennzeichneten Waren in welchem Zeitraum in [X.] tatsächlich vertrieben worden sind. Aber auch wenn unterstellt wird, dass eine Verwendung der Marke im Zusammenhang mit [X.]etox-Pads in [X.] stattgefunden hat, erweist sich der von der Antragstellerin bezifferte [X.] von etwa … [X.]uro als zu ge- ring, als dass sich dadurch in einem nennenswerten relevanten Umfang eine Vorstellung des Verbrauchers dahin entwickeln konnte, dass die Kennzeichnung auf ein Unternehmen bzw. auf die Löschungsantragstellerin hinweist.

b. Allein der Umstand, dass die Antragstellerin seit dem [X.] Inhaberin eines zu der angegriffenen Marke nahezu identischen Zeichens in [X.] ist und die Markeninhaberin davon auch Kenntnis hatte, begründet nicht eine Bösgläubigkeit der Inhaberin der angegriffenen Marke. Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes (vgl. auch Art. 6 [X.]) ist es an sich grundsätzlich rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe Zeichen im Ausland als Marke für gleiche oder sogar identische Waren benutzt ([X.], 160 Rn. 19 – COR[X.]ARON[X.], m. w. Nachw.). Als besondere Umstände, die zur Kenntnis von der Benutzung im Ausland hinzutreten und das Verhalten des Anmelders als [X.] erscheinen lassen können, kommen wegen des markenrechtlichen Territorialitätsgrundsatzes nur solche Sachverhalte in Betracht, die einen hinreichenden Inlandsbezug haben. Auch ohne einen inländischen Besitzstand eines Vorbenutzers kann die Anmeldung einer Marke dann als [X.] zu beurteilen sein, wenn der Anmelder den Inhaber eines wertvollen ausländischen Zeichens, der dieses demnächst auch auf dem inländischen Markt benutzen will, daran durch die mit der [X.]intragung der angemeldeten Marke verbundene zeichenrechtliche Sperre hindern will ([X.], 160 Rn. 21 – COR[X.]ARON[X.], m. w. Nachw.). Vorliegend fehlt bereits ein Vortrag der Antragstellerin zu einer Geschäftstätigkeit und der Benutzung ihres Zeichens in [X.].

c. Auch die Umstände, die zu den gescheiterten vertraglichen Vereinbarungen der Beteiligten führten, rechtfertigen nicht die Annahme eines [X.]en Verhaltens der Markeninhaberin im Zeitpunkt der Anmeldung. Weder die Bekundung der Markeninhaberin im Mai 2012 und damit vor der Anmeldung der angegriffenen Marke, den Vertrieb der Waren, der mit der [X.] GmbH vereinbart war, in gleicher Weise weiterführen zu wollen, noch die Anbahnung entsprechender vertraglicher Beziehungen, die offenbar in ein vom 14. Juni 2012 datierendes Vertragsangebot zwischen der Markeninhaberin als Vertriebspartnerin und der Antragstellerin als Lieferantin mündeten und das nicht angenommen wurde, begründen ein markenrechtlich zu missbilligendes Verhalten der Markeninhaberin im Sinn einer Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.]. In den ursprünglichen mit der [X.] GmbH bestehenden Lizenzvertrag, der einen Passus enthielt, dass der Vertriebspartner keine Markenrechte geltend machen darf (Anlage [X.] zum Schriftsatz vom 10. Juli 2013, [X.] ff., Ziffern 6.3 und 6.4) ist die Markeninhaberin nicht eingetreten, auch ist sie nicht die Rechtsnachfolgerin der [X.] GmbH.

d. [X.]s ist auch nicht erkennbar, dass die Markeninhaberin mit Behinderungsabsicht, d. h. ohne ernsthaften eigenen Benutzungswillen die Marke nur angemeldet hat, um andere an der Benutzung der Marke zu hindern.

Aus dem Vortrag der Markeninhaberin und den diesen insoweit nachvollziehbar stützenden Unterlagen der Antragstellerin ergibt sich, dass die Markeninhaberin hauptsächlich aus finanziellen [X.]rwägungen kein Interesse mehr daran hatte, das aus [X.] stammende Produkt über die Antragstellerin zu beziehen, vielmehr teilte sie der Antragstellerin mit, die Waren zukünftig direkt (kostengünstiger) vom Hersteller aus [X.] zu beziehen (Anlage ASt 11 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 10. Juli 2013). Anhaltspunkte dafür, dass sie nach der Markenanmeldung die Antragstellerin aus der für sie registrierten Marke in Anspruch genommen hat oder Versuche unternommen, diese vom [X.] Markt auszuschließen, fehlen.

[X.]ass es der Markeninhaberin zum Anmeldezeitpunkt in subjektiver Hinsicht ausschließlich oder vorwiegend um die rechtsmissbräuchliche Störung der Antragstellerin ging, steht nach der erforderlichen Gesamtwürdigung der maßgeblichen Umstände nicht fest.

e. Auch der weitere Vortrag der Beschwerdeführerin und Antragstellerin, wonach durch die Verletzung von Urheberrechten an der Markengestaltung, die der Antragstellerin zustünden, eine Bösgläubigkeit bei der Markenanmeldung zu sehen sei, kann der Beschwerde nicht zum [X.]rfolg verhelfen. Insoweit verweist die Antragstellerin auf die Löschung der für die Inhaberin der angegriffenen Marke in dem [X.] eingetragenen Marke aufgrund bestehenden Urheberrechts der Antragstellerin durch die [X.]ntscheidung des Comptroller-General vom 8. Oktober 2014.

[X.]er weder in der [X.] noch im [X.] gesetzlich definierte Begriff der Bösgläubigkeit bedarf einer eigenständigen kennzeichenrechtlichen Auslegung (vgl. [X.], [X.] 1994, Sonderheft [X.] zu § 21 I und S. 89; [X.]/[X.], a. a. O., § 8 Rn. 843, 844 m. w. Nachw.). [X.]abei haben sich in ständiger Rechtsprechung im Wesentlichen verschiedene Fallgruppen einer [X.]en Markenanmeldung entwickelt (vgl. hierzu auch [X.], [X.], 780 - LIQUI[X.]ROM). [X.]er Begriff der Bösgläubigkeit knüpft insoweit an den wettbewerbsrechtlichen Lauterkeitsbegriff an, so dass entsprechende Grundsätze des allgemeinen [X.]rechts zur Beurteilung der Bösgläubigkeit herangezogen werden – ohne dass dabei aber die Unterschiede zwischen den außerzeichenrechtlichen [X.] und den zeichenrechtlichen [X.] außer Betracht bleiben ([X.]/[X.], a. a. O. § 8 Rn. 844) oder dass eine mögliche Verletzung eines Urheberrechts unter den Begriff der markenrechtlichen Bösgläubigkeit subsumiert werden kann. Fragen einer möglichen Verletzung des Urheberrechts durch eine Markenanmeldung sind der außermarkenrechtlichen Löschungsklage und damit der Überprüfung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Anlass für eine Prüfung der Voraussetzungen einer Urheberrechtsverletzung als eine Fallgruppe der Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] bestehen insoweit nicht.

[X.]ie Beschwerde war nach alledem zurückzuweisen.

3. Zur Auferlegung von Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.] besteht kein Anlass.

Grundsätzlich hat jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst zu tragen. [X.]ine Kostenauferlegung auf einen der Beteiligten kommt nur dann in Betracht, wenn dies aufgrund besonderer Umstände des [X.]inzelfalles der Billigkeit entspricht. Solche besonderen Umstände können nicht in der Tatsache des Unterliegens oder Obsiegens gesehen werden. Vielmehr müssen darüber hinaus besondere Umstände vorliegen, die eine Kostenauferlegung nach billigem [X.]rmessen als angebracht erscheinen lassen, z. B. dann, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. [X.]ies ist vorliegend auch für die Antragstellerin und Beschwerdeführerin, anders als die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, nicht der Fall. [X.]enn eine Fallkonstellation, bei der der Antragsteller in einer nach anerkannten [X.] aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf [X.]rfolg versprechenden Situation versucht, die Löschung der angegriffenen Marke zu erwirken (vgl. [X.], Beschluss vom 10. August 2015 – 24 W (pat) 35/13; Beschluss vom 17. März 2016 – 24 W (pat) 22/15; zugänglich jeweils über die [X.]ntscheidungsdatenbank des [X.]) ist vorliegend nicht gegeben. [X.]ine Antragstellung wider besseres Wissens liegt nicht vor. [X.]s war nicht von vornherein erkennbar, dass der Löschungsantrag nicht zum [X.]rfolg führen würde. Angesichts der Gegebenheiten kann ein durchaus legitimes Bedürfnis der Antragstellerin die Schutzfähigkeit der [X.]intragung der Marke für die Markeninhaberin zu überprüfen nicht in Abrede gestellt werden.

Meta

25 W (pat) 92/14

23.02.2017

Bundespatentgericht 25. Senat

Beschluss

Sachgebiet: W (pat)

Zitier­vorschlag: Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.02.2017, Az. 25 W (pat) 92/14 (REWIS RS 2017, 15036)

Papier­fundstellen: REWIS RS 2017, 15036

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Wird zitiert von

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25 W (pat) 114/14

27 W (pat) 37/17

27 W (pat) 5/18

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